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最高发布产权行政诉讼典型案例
发布人: 菠菜导航网站 来源: 菠菜导航推荐 发布时间: 2020-08-12 21:09

  2020年7月27日,最高首次集中发布涉产权行政诉讼典型案例。产权制度是社会主义市场经济的基石,产权是社会主义基本经济制度的必然要求。党的十九大指出,“经济体制必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点”,党的十九届四中全会指出,要“健全以公平为原则的产权制度”,“营造各种所有制主体依法平等使用资源要素、公开公平参与竞争、同等受到法律的市场”。2016年11月27日,中央、国务院发布《关于完善产权制度依法产权的意见》。该意见明确指出,产权制度是社会主义市场经济的基石,产权是社会主义基本经济制度的必然要求。2016年11月29日,最高发布《关于充分发挥审判职能作用 切实加强产权司法的意见》,强调要依法审慎适用强制措施和查封、、冻结等措施,减少公对市场经营活动不必要的干预,维持市场健康发展,营造良好营商。

  以来,通过大力推进产权制度,我国基本形成了归属清晰、权责明确、严格、流转顺畅的现代产权制度与产权保律框架,全社会产权意识不断增强,力度不断增大。但是长期以来,由于观念、认识等多方面因素影响,产权领域仍然存在平等各种经济主体的未深入、产权的机制体系尚不完备等问题,在行政强制、征收拆迁等领域,侵害私有产权的违法行为仍然存在,导致行政争议的发生。为进一步贯彻习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大,落实、国务院关于完善产权制度依法产权的重大部署,更好营造平等各种所有制经济产权和权益的,进一步发挥司法服务保障经济高质量发展的作用,加强对产权的司法监督,促进提高全国法院产权行政案件办理质效,最高近期从全国范围撷选了一批产权行政诉讼典型案例,今天正式向社会公布。

  该批典型案例具有较强的针对性和指导性,对产权的平等和全面,明确对行政机关产权行为的性审查原则,提示各种所有制主体产权受到违法行政行为侵害时的救济途径。期望通过这些案例的发布,有效推广相关法院的有益经验,提高产权精准度,加快建立产权长效机制;期望通过这些案例的发布,促进提升行政机关依法行政水平,推动完善守信践诺机制,促进构建更加和谐的官民关系,增强各类市场主体的恒心信心;期望通过这些案例的发布,积极传递司法正能量,引导社会依法自身权益,使产权的平等、全面、依法观念更加深入,营造公平、、透明、稳定的。

  下一步,各级将高举习新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习党的十九大和十九届历次全会,全面落实关于推进依法行政、建设的一系列重大决策部署,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实新发展,充分发挥司法职能作用,进一步完善现代产权制度,提高产权化水平。各级将依法妥善审理涉产权行政案件,监督支持行政机关依法行政,依法有效各种所有制经济主体和的财产权,增强人民群众的安全感与获得感,增强各类经济主体创业创新活力,社会公平和国家长治久安。

  2007年3月,海口博泰隆房地产开发有限公司(以下简称博泰隆公司)通过公开挂牌出让方式取得642351.28平方米国有土地使用权。2012年,原海口市国土资源局(以下简称市国土局)作出的多份函件中,认为涉案土地存在权属纠纷和遗留问题,暂缓报建,待问题解决后再进行申报。海口市人民(以下简称市)亦认可涉案土地未开发是原因所致。2015年,海南省人民作出的琼府〔2015〕24号《关于进一步做好闲置土地处置工作的通知》(以下简称24号文),因原因造成土地闲置的,以协议方式收回闲置土地使用权的价格,可以按照土地使用权人已缴交的土地出让价款、前期合理投入以及自土地出让金缴交之日和前期合理投入资金之日至收回土地使用权期间利息总额予以确定;如该价格高于市场评估价格的,按照市场评估价格协议收回土地使用权。2017年,市国土局告知博泰隆公司涉案土地构成闲置土地并拟有偿收回涉案土地使用权,但双方协商未达成一见。2018年1月3日,市向博泰隆公司作出了收地决定书,以促进国民经济和社会发展等公共利益需要为由,决定收回涉案土地的国有建设用地使用权,并给予适当补偿,“适当补偿标准按24号文的执行”。博泰隆公司不服,提起行政诉讼,请求撤销该决定书。

  海南省海口市中级一审认为,涉案土地因原因导致闲置,市因促进国民经济和社会发展公共利益需要,决定有偿收回涉案土地,认定事实清楚。24号文的有偿收回国有土地使用权的补偿标准适用于因原因导致土地闲置、部门与土地使用者协商一致的情形。涉案土地因公共利益需要被收回,却适用24号文中相关闲置土地标准给予补偿,属于适用法律错误。遂判决撤销市作出的收地决定书中“适当补偿标准按照24号文的执行”的内容,并驳回博泰隆公司的其他诉讼请求。双方当事人均提出上诉。

  海南省高级二审认为,土地同时存在因原因造成闲置和因公共利益需要使用土地的情形下,既可通过闲置土地处置程序有偿收回土地使用权,也可通过因公共利益需要国家依法有偿提前收回程序收回土地使用权。为公共利益需要而收回国有土地使用权的,对使用权人应当给予适当补偿。该款的“适当补偿”应当是公平合理的补偿,即综合考虑被收回土地的性质、用途、区位、评估方法、闲置原因等因素,参考市场价格予以补偿。涉案收地决定书简单以土地使用权人已缴交的土地出让价款、前期合理投入以及相应的利息总额进行补偿欠妥,且不符合自然资源部办公厅自然资办函〔2018〕1903号函(以下简称自然资源部1903号函)和海南省人民琼府〔2019〕12号文(以下简称海南省人民12号文)的。遂判决驳回上诉,维持原判。

  本案的意义在于确定了有偿收回国有土地使用权补偿标准的问题。根据2004年修正的《中华人民国土地管理法》第五十八条第二款,为公共利益需要使用土地而收回国有土地使用权的,对土地使用权人应当给予适当补偿。该款的“适当补偿”应当是公平合理的补偿,即综合考虑被收回土地的性质、用途、区位、评估方法、闲置原因等因素,参考市场价格予以补偿。为了适时解决有关历史遗留问题,切实土地使用权人及其他投资人权益,营造良好营商,自然资源部1903号函以及海南省人民12号文均,县级以上人民有偿收回存量商品住宅用地的补偿金额不低于土地使用权人取得土地的成本,并综合考虑其合理的直接损失,参考市场价格确定。本案中,行政机关应本着实质化解行政争议的目的,按照自然资源部1903号函以及海南省人民12号文的,依法合理作出补偿,合理土地使用权人的权益,营造良好营商。

  2014年7月3日,古田县人民(以下简称古田县)与福建爱乐投资有限公司(以下简称福建爱乐公司)签订了《古田县翠屏湖片区项目投资框架协议书》,约定项目总投资约50亿元,用地总面积约1000亩,项目定位为酒店、居住、旅游为一体的现代化高端生态城市综合体。其后,双方又签订了《补充协议》。2015年4月23日,福建爱乐公司庄某某通过公开拍卖竞得首期开发建设用地103084平方米,并与原古田县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,支付了土地出让金人民币1.2亿元。2015年5月8日,古田翠屏湖爱乐置业有限公司(以下简称古田爱乐公司)成立,作为案涉投资开发项目的落地公司。2015年7月13日,古田爱乐公司与原古田县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同补充条款),约定由古田爱乐公司承接庄某某之前签订的《国有建设用地使用权出让合同》中全部义务。随后,古田爱乐公司进行项目建设,不同程度建设了酒店、附属楼及50余栋别墅并预售了部分别墅。其后,古田县及有关部门以适应省生态文明实验区建设需要,依照新颁布的水资源、国有林场的有关行政管理,按照省有关主管部门的意见和,以停止翠屏湖沿线公内侧地产类开发项目的实施、对翠屏湖高头岭片区规划进行新的调整等为由,叫停了案涉项目的开发建设和经营销售。同时,古田县成立整改对接工作小组,启动协商收回国有建设用地使用权等工作。后因收回及补偿事宜协商未果,古田爱乐公司、福建爱乐公司提起行政诉讼,请求解除双方签订的招商引资合同(《古田县翠屏湖片区项目投资框架协议书》和《补充协议》)及补偿损失约2.6亿元。

  福建省福州市中级一审认为,因政策、规划、用途等调整,涉案行政协议已无法履行,福建爱乐公司和古田爱乐公司请求解除案涉行政协议应予支持。同时,以相关评估机构对收回涉案土地使用权及在建工程的评估价格作为解除案涉行政协议造成损失金额的计算依据,确定支付给古田爱乐公司的损失金额。为此,一审判决:解除双方签订的《古田县翠屏湖片区项目投资框架协议书》及《补充协议》;由古田县向古田爱乐公司支付302146933元及相关利息的损失;驳回古田爱乐公司和福建爱乐公司的其他诉讼请求。福建省高级二审期间,经多方组织调解,促成各方就案涉行政协议的解除、企业损失的支付、项目建设用地收回、在建工程的交接、相关购房户及建筑商款项的善后工作等事项自愿达成调解协议。根据调解协议,二审法院依法作出了《行政调解书》。

  行政机关与民营企业依法签订的行政协议应受法律,行政机关应对符律解除行政协议给民营企业产权造成的损失依法给予补偿,切实民营企业的产权。行政协议具有双方意思表示一致的特点,审理行政协议案件可适用审理民事合同纠纷的相关规则,因此,属于可适用调解的行政案件。二审法院为认真贯彻落实生态文明实验区建设要求,切实好民营企业的产权,有效化解和实质性解决行政争议,积极组织各方当事人协商调解。在查明事实、分清责任的基础上,为双方厘清、释明,终于使各方取得共识,达成调解协议。不仅有效化解了案涉行政协议的争议,还一揽子解决了因解除案涉行政协议引起的土地使用权出让合同解除、土地使用权收回、在建工程交接以及有关购房户、工程款纠纷等一系列相关问题。既为生态文明建设大局提供司法服务,又为民营企业产权提供司法保障,促进了、诚信建设,有利于营造良好的营商,取得了较好的法律效果和社会效果。

  李三德系宝鸡市渭滨区神农镇陈家村(以下简称陈家村)村民,在该组拥有宅并建有房屋。2013年12月25日,宝鸡市渭滨区旧城领导小组发文成立了陈家村城改办,对陈家村进行城中村。2015年9月16日,李三德作为乙方与甲方陈家村城改办签订《拆迁过渡协议》。该协议约定全村实行统一的城中村拆迁安置补偿标准,并对于乙方住房面积做了确认,约定了过渡费和搬迁费、励的金额,同时约定乙方应在2015年10月15日前签订协议并腾空房屋、交付房屋钥匙,交由甲方实施拆迁。2015年10月2日,李三德将房屋腾空并向陈家村城改办交付住房钥匙。2016年9月11日,陈家村村委会组织实施拆除了李三德的房屋。李三德不服拆除房屋的行为,于2016年10月17日诉至法院,请求确认宝鸡市渭滨区人民(以下简称渭滨区)强拆其房屋的行为违法并承担本案的诉讼费用。

  陕西省宝鸡市中级一审认为,渭滨区拆除李三德房屋系依据《拆迁过渡协议》实施的行为,判决驳回李三德的诉讼请求。李三德不服一审判决,提起上诉。陕西省高级二审认为,陈家村村委会组织实施强制拆除李三德房屋的行为系代渭滨区实施的受委托行为,相应的法律后果应当由渭滨区承担。渭滨区既没有依法作出《责令交出土地决定》,也没有依法申请强制执行,且在没有完成安置补偿工作的情况下,直接对李三德的房屋实施了强制拆除行为,违反法律。遂判决撤销一审判决,确认渭滨区拆除李三德房屋的行为违法。

  《中华人民国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律法规对集体土地和国有土地上房屋征收程序和方式均作出了明确。行政机关在对土地和房屋征收的过程中,应当遵循“先补偿、后拆迁”原则,依法对被征收人进行安置补偿。在被征收人已经依法得到安置补偿或者无正当理由接受安置补偿的情况下,行政机关若要实现强制搬迁和拆除,也必须按照程序申请强制执行,在获得准许强制执行裁定前,行政机关没有直接强制拆除被征收房屋的。本案中,渭滨区在李三德腾空房屋并交付住房钥匙后实施拆除房屋的行为,从形式上看似乎是依照协议的行为,也不李三德的意愿。但不可忽视的是,这种“貌似自愿”是建立在被征收人李三德并没有获得实质补偿的基础上。李三德受许诺“励”政策的影响,与陈家村城改办签订了《拆迁过渡协议》,仅对过渡费、搬迁费和励金额等进行约定,并未对李三德作出实质性补偿安置。渭滨区以此作为拆除房屋的依据,不符合“先补偿、后拆迁”原则的立法,不利于全面被征收人切身利益。因此,渭滨区在没有完成安置补偿工作,又没有依法申请强制执行的情况下,即拆除了李三德的房屋,明显违反法律。

  2015年5月,武汉市洪山区人民(以下简称洪山区)作出洪政征决字〔2015〕第1屋征收决定,对杨泗港长江大桥建设用地范围内的国有土地上房屋实施征收,征收部门为该区房屋征收管理办公室(以下简称洪山区征收办)。武汉市武昌南方铁配件厂(以下简称南方配件厂)的厂房位于征收范围内,规划用途为工业配套。被征收人投票选定评估机构后,洪山区征收办分别于2015年6月12日及24日对房屋初步评估结果和房屋征收价格评估结果进行了公告,评估公司在此期间制作了南方配件厂的分户评估报告,但洪山区征收办直至2016年5月31日才向南方配件厂留置送达。洪山区征收办另外委托资产评估公司对南方配件厂的变压器、车床等设备类资产的市场价值进行评估并出具了资产评估咨询报告,但未向南方配件厂送达。因南方配件厂与洪山区征收办始终未达成补偿协议,经洪山区征收办申请,洪山区于2016年8月12日作出洪政征补字〔2016〕2号《房屋征收补偿决定书》(以下简称2号补偿决定)并于南方配件厂厂房处。该补偿决定设定的产权调换主要内容为:“……房屋征收部门提供位于洪山区红霞村红霞雅苑10处房屋作为产权调换房……规划用途为住宅……”。2016年9月28日,南方配件厂的厂房被强制拆除。南方配件厂不服该补偿决定,诉至法院。

  湖北省武汉市中级一审认为,根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》及《国有土地上房屋征收评估办法》的,房屋征收部门应当在分户初步评估结果公示期满后向被征收人转交分户评估报告,被征收人对评估结果有疑问的可以申请复核评估及鉴定。本案中,洪山区征收办向南方配件厂留置送达分户评估报告的时间距该报告作出近1年,导致南方配件厂失去了申请复核及鉴定的并错过签约期,构成程序违法。对于南方配件厂的设备资产补偿问题,虽然洪山区征收办另委托评估公司出具了资产评估咨询报告,但未向南方配件厂送达,亦构成程序违法。一审遂判决撤销洪山区作出的2号补偿决定。洪山区提起上诉,湖北省高级二审对2号补偿决定程序违法的一审裁判意见予以支持。同时认为,该补偿决定虽然在形式上设定了货币补偿和产权调换两种补偿方式供选择,但就实质内容而言,洪山区针对南方配件厂的规划用途为工业配套、实际亦用于生产的厂房,提供10套住宅用于产权调换,这与南方配件厂的通过产权调换获得新厂房、征收后继续生产经营的意愿及需要严重不符,实质上了南方配件厂对补偿方式的选择权,洪山区也未能举证证明南方配件厂的上述意愿违反法律强制性或客观上无法实现。据此,2号补偿决定设定的房屋产权调换方式不符合行政行为合原则的要求,属于明显不当的情形。二审终审判决驳回上诉,维持原判。

  处于正常生产经营状态、特别是经济效益尚可的企业在遇到征收时,出于生产事业、安置员工等主客观方面的实际需要,往往抱有在征收后继续生产经营的意愿,这种意愿是企业经营权及财产权的合理延伸。为实现这一意愿,被征收企业多倾向于选择房屋产权调换的补偿方式,希望直接获得用于继续生产的房屋、场地等必要生产资料。在征收补偿工作中,征收补偿实施主体应当适度考虑被征收企业的意愿和被征收房屋的特定用途,在不突破法律和征收补偿政策框架、不国家利益及社会公共利益的前提下,尽可能制定与之相匹配的征收补偿安置方案,正当履行告知、送达等程序义务,作出合理的补偿决定,在国家利益及社会公共利益的同时,兼顾对企业经营权、财产权等权益的,使企业的市场经济活力得以维系。

  为解决公共交通相对落后的状况,汕尾市人民(以下简称汕尾市)于2015年7月27日形成《工作会议纪要》,决定以许可方式与广东省粤运交通股份有限公司合作经营公共交通事业,将该市公共交通经营权及公共站场土地使用权许可给其项目公司汕尾市粤运汽车运输有限公司(以下简称汕尾粤运公司)。根据上述会议纪要,汕尾市交通运输局于同日向汕尾市真诚公共汽车运输有限公司(以下简称真诚公司)发出《通知》,要求该公司办理相关公交车的报废手续并停止营运,同时收回经营权指标。

  随后,汕尾市于2015年8月21日就该市辖区“0-50公里公共交通项目”发布特许经营权招投标公告,要求参与投标者的资质条件应达到包括资产总额不低于20亿元、具有10年以上国家一级道旅客运输企业的资质等4项要求。经报名、公示,后因其他参与者中途放弃,广东省粤运交通股份有限公司控股的关联公司成为唯一的投标者。经竞争性谈判,2015年9月28日,汕尾市人民国有资产监督管理委员会发出公告,同意该特许经营项目具体由汕尾粤运公司负责实施。真诚公司不服诉至法院,请求撤销汕尾市上述独家特许经营许可决定,立即停止违法行为。

  广东省汕尾市中级一审判决驳回真诚公司的诉讼请求。真诚公司不服提起上诉。广东省高级二审认为,汕尾市发布招投标公告之前,已经事先通过会议纪要的方式将汕尾市辖区范围内的公共交通特许经营权直接授予汕尾粤运公司独家经营。交通行政部门亦根据该纪要决定提前收回真诚公司的相关公交运营指标。汕尾市提前指定独家特许经营者,违反了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》关于应由市场竞争机制来确定经营者的相关,属于行政排除市场原有同业竞争者的行为,应当认定该特许经营许可行为违法。但考虑到本案涉及公共利益,若撤销该许可将会给汕尾市公共交通秩序造成损害,给人民群众的出行带来不便,遂改判:撤销一审判决,确认汕尾市实施涉案特许经营权许可行为违法,但保留其法律效力。

  行政机关行政排除、竞争是我国反垄断法明确的行为。在基础设施和公用事业管理领域,地方较常以授予独家特许经营权为对价,吸引、鼓励和引导更多优质社会资本参与相关投资和管理,以提高公共服务的质量和效率。由于反垄断法的相关较为原则,加上独家特许经营许可本身具有排他性,因此在特许经营许可纠纷案中,如何对行政性竞争行为进行审查认定难度较大。行政机关违反法律、法规、规章的,未经公平、公开、的竞争机制,未按程序实施或者故意设置不合理的条件,指定特许经营者,排除、同一市场其他同业经营者的公平竞和参与权,损害消费者的自主选择权,属于反垄断法上所规制的行政性竞争行为,应当确认其违法,以各种市场主体平等参与市场竞争。

  2014年5月15日,原新泰市盐务局在执法检查过程中发现新泰市海纳盐业有限公司(以下简称海纳公司)涉嫌违规购进工业用盐。经调查,原新泰市盐务局认定该公司违规购进工业用盐52吨,违反了《盐业管理条例》第二十一条“任何单位和个人违反本条例擅自购进盐产品”的,故根据《盐业管理条例》第四十四条之作出行政处罚决定,决定该公司工业盐52吨,罚款58000元。海纳公司不服,提起诉讼要求撤销该行政处罚决定。

  新泰市一审认为,海纳公司购买工业用盐的行为违反了《盐业管理条例》第二十一条的,原新泰市盐务局依据《盐业管理条例》有关作出的行政处罚决定并无不当,故判决驳回了该公司的诉讼请求。泰安市中级二审维持一审判决。海纳公司不服,向高级申请再审。

  高级经审理认为,地方性法规与法律、行规不一致的,应当根据法律和行规的判断被诉行政处罚决定是否正确。《中华人民国行政处罚法》第十一条,法律、行规对违法行为已经作出行政处罚,地方性法规需要作出具体的,必须在法律、行规的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内。结合常务委员会法制工作委员会《关于地方性法规对法律中没有的行政处罚行为可否作出补充问题的答复》的,对于该条款的正确理解应当是“第一,国家已经有法律、行规的,地方性法规可以结合本地情况予以具体化,但是必须在法律、行规给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内。第二,在国家尚未制定法律、行规的情况下,地方性法规可以设定除、吊销企业营业执照以外的行政处罚。”为加强盐业管理,《盐业管理条例》这一行规对违反该条例的行为设定了相应的行政处罚,但对盐业公司之外的其他企业购买经营工业用盐的行为没有设定行政处罚。本案中,原新泰市盐务局依据地方性法规对海纳公司购买工业用盐的行为作出行政处罚决定,超出了《盐业管理条例》的给予行政处罚行为的范围,遂判决予以撤销一、二审法院判决和被诉行政处罚决定。

  盐资源作为关系国计民生的重要物资,盐业行政主管部门应当依法依规对相关生产、经营活动进行监管,深化“放管服”,满足市场和企业发展需求。《盐业管理条例》作为规范盐业管理领域的行规,对违反该条例的行为设定了相应的行政处罚,但对盐业公司之外的其他企业购买经营工业用盐的行为没有设定行政处罚,地方性法规不能对该行为设定行政处罚,盐业行政主管部门不能超出《盐业管理条例》的给予行政处罚行为的范围作出行政处罚决定。本案的典型意义在于,通过再审审查程序明确了设定行政处罚的权限,彰显了司法的监督纠错功能,了企业正常的生产经营权,有利于进一步激发市场活力,促进民营经济健康发展。

  2017年11月17日,韶关市新丰县人民发布了《关于进一步规范县城集贸市场管理的通告》(以下简称《通告》),告知凡肉类、蔬菜类等经营者一律进入市场经营,在集贸市场外摆摊设点、流动、开店铺经营肉菜类行为。2017年12月26日,广州市淦灿贸易有限公司(以下简称淦灿公司)向原韶关市新丰县工商行政管理局(以下简称新丰工商局)申请登记设立广州市淦灿贸易有限公司新丰三分公司,经营场所为新丰县丰城街道办事处人民西93号09、10门店,经营范围包括批发、零售鲜肉。2018年1月11日,新丰工商局以淦灿公司的申请不符合《广东省商事登记条例》(以下简称《条例》)第十九条第二款、《韶关市农贸市场管理暂行办法》第三十九条(以下简称《暂行办法》)以及《通告》等为由,作出新工商驳字〔2018〕第1号《登记驳回通知书》(以下简称《登记驳回通知书》),决定不予登记。淦灿公司不服诉至法院,请求撤销新丰工商局作出的《登记驳回通知书》。

  广东省韶关市武江区一审认为,淦灿公司的申请事项,不符合《暂行办法》第三十九条和《通告》的,新丰工商局作出的《登记驳回通知书》,遂判决驳回淦灿公司的诉讼请求。淦灿公司不服,提起上诉。广东省韶关市中级二审认为,新丰工商局作出的《登记驳回通知书》依据是《暂行办法》第三十九条、《通告》以及在诉讼期间提供的《韶关市商事主体住所登记管理办法》(以下简称《管理办法》)的,但上述并未将新丰县丰城街民西93号09、10门店列入禁设区目录,不能作为新丰工商局出具《登记驳回通知书》的依据。根据《条例》第十九条第二款:“地级以上市人民公布经营场所禁设区域目录的,商事主体不得以禁设区域目录所列的场所作为住所、经营场所”的,地级以上市人民是经营场所禁设区域目录的公布主体,韶关市新丰县人民属于县级人民,公布经营场所禁设区域,《通告》不能作为《登记驳回通知书》的依据。新丰工商局也并未举证韶关市人民已公布新丰县经营场所禁设区域目录。因此,二审法院判决:撤销一审判决;撤销新丰工商局作出的《登记驳回通知书》,并责令新丰工商局对淦灿公司的申请重新作出行政行为。

  经营场所是企业从事经营活动的平台,关系到企业的竞争和发展,不能随意被。因为城市规划、经济发展和公共利益的需要,依法适当限定经营地点,有利于建设卫生文明城市、提升群众的居住和生活品位。但的行使不能因为创建卫生文明城市等需要便不加,必须以法律、法规的明确为限。《条例》第十九条第二款明确授权地级以上市人民以禁设区域目录的方式,限定经营场所禁设区域。因此,行政机关未经法律、法规授权作出的涉及禁设区域的规范性文件,不能作为审理行政案件的依据。本案新丰工商局作出行政行为的依据,为《暂行办法》的,但该办法与新丰工商局在诉讼期间提供的《管理办法》均未将涉案企业的经营地点列入禁设区域目录,据此新丰工商局作出的《登记驳回通知书》缺乏法律依据,依法应予撤销。本案的典型意义在于,审理涉及民营企业经营场地的行政案件时,在支持人民积极开展创建卫生文明城市活动的同时,也应民营企业的经营自主权。

  2013年10月21日,诸暨市勍田置业有限公司(以下简称勍田置业公司)与原诸暨市国土资源局(以下简称诸暨国土局)签订国有建设用地使用权出让合同,受让坐落于诸暨市暨阳街道郭家村地块商业用地国有建设用地使用权,双方并对土地出让金额、土地交付、规划建设、违约责任等进行了约定,其中土地出让款为5000万元,土地交付时间为2013年10月21日。嗣后,勍田置业公司向诸暨国土局缴纳了全部土地出让金,但因出让地块内尚有高压线未搬迁,该公司未能入场施工。经勍田置业公司多次要求,至2016年4月底,出让地块内的高压线被迁移。勍田置业公司认为诸暨国土局收取土地出让金后,未能按时交付符合出让条件的土地,应承担相应责任,起诉要求诸暨国土局赔偿其损失。

  浙江省绍兴市柯桥区一审认为,根据《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号)、《国土资源部关于加大闲置土地处置力度的通知》(国土资电发〔2007〕36号)等土地出让的相关政策的,国有建设用地实行“净地”出让,用于出让的土地应当是已完成建筑构筑物拆除、符合通平条件,且在法律关系上权属清晰,不存在的土地。案涉出让地块相应规划图明确高压线月才迁移完毕。因此,诸暨国土局存在未按合同约定交付符合开发条件“净地”之情形,应依法承担违约责任,遂判决诸暨国土局赔付勍田置业公司自2013年10月22日起至2016年4月26日总价款5000万元按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的利息损失部分(不超过8146458.33元),驳回勍田置业公司的其他诉讼请求。诸暨国土局不服,提出上诉。

  浙江省绍兴市中级二审认为,原诸暨市规划局向勍田置业公司核发的建设用地规划许可证载明,高压线移位是案涉地块动工开发、实施规划的前提条件,也是诸暨国土局按约交付出让土地的基本要求。因案涉出让地块上的高压线月才迁移完毕,晚于双方在出让合同中约定的土地交付时间,一审法院据此判决诸暨国土局承担相应违约责任,并无不当,遂判决驳回上诉,维持一审判决。二审判决生效后,诸暨国土局已履行生效判决确定的义务。

  是最好的营商,行政机关既是行政职权的行使者,也是市场经济的参与者,更要依法行政、诚实守信。本案在一定程度上厘清了土地出让部门在进行国有土地使用权出让时,需要遵守的相关和应当承担的合同义务。在监督行政机关依法行政的同时,也依法了民营企业产权,是行政审判非公有制市场主体、助推营商优化的典型案例。

  夏高凤为都江堰市龙池镇红色村2组村民,在该村拥有住宅房屋一套,并于2008年10月28日取得案涉《集体土地使用权证》。2015年10月8日,原都江堰市国土资源局(以下简称都江堰国土局)以夏高凤取得土地使用权证时的申请资料与实际情况不符、存在以虚假资料骗取土地登记的行为为由,要求夏高凤在十日内将土地使用权证交至都江堰市政务中心国土窗口并配合集体经济组织办理集体土地使用权注销登记,若逾期不办理,将公告注销案涉《集体土地使用权证》。夏高凤未在告知期限内交回《集体土地使用权证》,2015年11月10日都江堰国土局作出《注销公告》,注销了夏高凤的集体土地使用权。夏高凤不服该行为,诉至法院。

  四川省崇州市一审认为:根据2008年2月1日起实施的《土地登记办法》(以下简称《办法》)第五十条:“有下列情形之一的,可直接办理注销登记:(一)依法收回的国有土地;(二)依法征收的农民集体土地;(三)因、仲裁机构的生效法律文书致使原土地消灭,当事人未办理注销登记的。”因此,除以上三种情形土地登记主管部门可直接办理注销登记外,注销登记均应依土地使用权人或他项权人申请注销。都江堰国土局在不具备上述三种情形的情况下直接注销夏高凤集体土地使用权,没有法律依据。根据《办法》第五十八条:“国土资源行政主管部门发现土地登记薄记载的事项确有错误的,应当报经人民批准后进行更正登记,并书面通知当事人在期限内办理更换或者注销原土地证书的手续。当事人逾期不办理的,国土资源行政主管部门报经人民批准并公告后,原土地证书废止”,即使夏高凤土地使用权证记载内容存在错误,都江堰国土局也应当在进行更正登记后予以更换或注销。因此,一审法院判决确认都江堰国土局注销夏高凤集体土地使用权的行政行为无效,并责令都江堰国土局在判决生效后十五日内为夏高凤办理恢复登记。判决后双方均未上诉,都江堰国土局为夏高凤恢复了登记。

  实践中,因分不清“权”和“证”的关系,错误采用注销“证”的方式注销“土地使用权”的现象大量存在。依法登记的土地所有权和使用权受法律,任何单位和个人不得。人只有依法取得不动产后,才能进行不动产登记,不动产登记是拥有不动产的证书。通过该案的审理,厘清了先有“”后有“登记”,先有“消失”才有“注销登记”的关系,行政机关不能用“注销登记”方式依法登记的土地所有权和使用权。

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